Вопрос по поводу наследства

Вопрос по поводу наследства

Вопросы и ответы: Наследство

Умерла сестра более года назад. Она не успела выйти на пенсию и у нее остались пенсионные накопления. Как получить по наследству пенсионные накопления? Через сколько времени можно получить денежные средства? Какие документы нужны? И куда нужно подать документы для получения недополученной пенсии?

14.04.2018г. Иван, Санкт-Петербург

Многие не знают, но в соответствии с законодательством РФ если человек при жизни не успел выйти на пенсию (оформить пенсию), то в порядке наследования можно получить средства накопительной части его пенсии и добровольные пенсионные начисления в Негосударственный пенсионный фонд, далее — НПФ. Если человек успел при жизни получить пенсию хоть раз, то пенсионные накопления получить по наследству невозможно.

Получить накопительной части пенсии могут: наследники по закону умершего либо лицо, назначенное по его заявлению (или указанное в договоре с НПФ).

В течение 6 месяцев после смерти наследодателя для получения пенсионных накоплений заинтересованному лицу необходимо подать в Пенсионный фонд РФ или НПФ следующие документы:

  • Заявление о выплате накопительной части пенсии,
  • Паспорт,
  • Свидетельство о смерти умершего лица,
  • СНИЛС наследодателя,
  • Документы о родстве с умершим лицом,
  • Банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

По истечении 6 месяцев, если все в порядке с документами, Пенсионный фонд перечисляет денежные средства на счет наследника.

В случае пропуска установленного срока наследнику необходимо обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока, установленного для подачи в Пенсионный фонд заявления о выплате накопительных пенсионных средств умершего лица. В заявлении необходимо обосновать уважительность причины пропуска срока.

С образцом искового заявления Вы можете ознакомиться на нашем сайте:

Завещание

Вопрос:

Ув. юристы! Имею в собственности 2-х комнатную квартиру, в которой прописан сын. Недавно сын женился. Хотим прописать и невестку. Какие документы следует мне оформить, чтобы в настоящее время и в будущем (после моей кончины) правами на квартиру владел исключительно сын (либо его дети), а не его супруга (в случае, если их брак, не сложится)? Что прописать в завещании либо брачном договоре? Спасибо.

Сергей. г. Выборг Ленинградская область

Здравствуйте, Сергей! В отношении невестки можете не беспокоиться. Имущество, полученное по наследству, в совместно нажитое имущество супругов не входит. В случае развода невестка не сможет претендовать на квартиру полученную по наследству ее супругом.

На что может претендовать наследник по закону при наличии завещания?

Вопрос:

Добрый день! Собственник квартиры умер. Есть два наследника — его сын и дочь, оба пенсионеры. Квартира завещана дочери. На что в этом случае может претендовать сын? Спасибо за ответ.

Здравствуйте, Валерий! В соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ независимо от завещания сын-пенсионер может претендовать на обязательную долю в наследстве, которая составляет не менее половины доли, которая бы причиталась ему при наследовании по закону. Если наследника по закону 2, то – на ¼ долю.

На какую долю в наследстве я могу претендовать?

Вопрос:

У меня умерла жена. Совместных детей у нас нет. У жены есть дочь, родной брат и мама. Во время брака мы купили квартиру. Что мне принадлежит мене, а что ее дочери, брату и маме. Дочь и мама проживают отдельно. Зарегистрированы по этому адресу я и мой отец.

В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью… Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады … и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Ст. 1150 Гражданского кодекса РФ устанавливает, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Таким образом, прежде всего необходимо выделить супружескую долю (1/2) в совместно нажитом имуществе. Оставшееся имущество делится межу наследниками по закону первой очереди (если отсутствует завещание). К наследникам первой очереди относятся супруг, родители, дети. Брат к наследникам первой очереди не относится. Как наследник по закону Вы имеете право на 1/6 долю. Итого Ваша доля составит: 1/2+1/6=2/3 доли.

Завещание

Вопрос:

Подскажите, тетка завещала свою квартиру племяннице, детей у нее нет. Из ближайших родственников осталась родная сестра. Она хочет оспорить завещание. Какие шансы у нее оспорить завещание?

Здравствуйте, Марина! В соответствии со ст. 1111 Гражданского кодекса РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Сестра может оспорить завещание, если есть установленные законом основания.

Самым распространенным основанием оспаривания завещания является то, что тетя не могла понимать значения своих действий и руководить ими. Есть ли основания полагать это или нет — сказать невозможно – недостаточно информации. Если тетя состояла на учете в психоневрологическом диспансере, болела психическими заболеваниями или была в очень престарелом возрасте, то, приведя свидетелей и представив медицинские документы, можно просить суд о назначении посмертной судебно-психиатрической экспертизы. На основании выводов этой экспертизы суд будет выносить решение.

Какие права я имею при наследовании и как узнать какое осталось наследство?

Вопрос:

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться мне с процедурой наследования ((( 26 августа умер отец. Он проживал отдельно с официальной женой. Мы с ним не общались около 10 лет. Сейчас его жена собирается продавать все его имущество без моего на то согласия. А какое вообще имеется имущество я понятия не имею… Вроде есть дача, точно есть комната и машина. Как мне выяснить, что действительно принадлежало отцу. В какие органы обратиться. Комната и дача была приобретена им до вступления в брак, но возможно, что это имущество переписано на жену. В комнате был прописан только он. Имею ли я вообще на что-то право? И если имею, то в каких долях? Очень буду благодарна за Ваш ответ).

В соответствии со ст. 1142 Гражданского кодекса РФ наследниками по закону первой очереди являются родители, дети, супруг. Исходя из Вашего вопроса, наследников два: Вы и жена Вашего отца. Супруг (супруга) имеет право на супружескую долю в совместно нажитом (во время брака) имуществе – 1/2 доля. Остальное имущество (имущество, приобретенное до брака и полученное в браке по безвозмездным сделкам) делится между наследниками в равных долях.

Екатерина, Вам в течение 6 месяцев со дня смерти Вашего отца необходимо обратиться к нотариусу и заявить о своих правах. Первичную информации об имуществе, принадлежавшем Вашему отцу, Вы узнаете у нотариуса, если жена отца уже к нему обратилась. В любом случае все имущество, оформленное на Вашего отца, будет переоформляться у определенного нотариуса. Также узнать об имуществе, принадлежавшем Вашему отцу, можно получив в Управление Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области форму 3 — выписку из Единого государственного реестра прав о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества.

Получение кредитором сведений о наследниках (имуществе) должника: проблемы законодательного регулирования

Статьей 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) установлены пределы и форма ответственности наследников (части 1,2), также статьей определены сроки и способ предъявления требований кредиторов (пункт 3).

Остановимся на содержании третей части ст.1175 ГК РФ согласно которой до принятия наследства требования могут быть предъявлены к наследственному имуществу, то есть в пределах шести месяцев, с момента смерти должника, а также в пределах общего срока исковой давности непосредственно к наследникам.

Из приведенной нормы следует, что для предъявления требований к наследнику должника необходимы сведения о наличии наследственного имущества или факта принятия наследства, или перехода выморочного имущества к уполномоченному территориальному субъекту.

Так, кредитор, обращаясь к нотариусу, открывшему наследственное дело после смерти должника, рассчитывает, что его права будут защищены, однако нет.

Действительно норма, обязывающая нотариуса принимать претензии кредиторов умершего, содержится в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате (статья 63) (далее – Основы). Из смысла указанной нормы следует лишь то, что нотариус обязан довести до сведения наследников факт предъявления претензии, ознакомить наследников с претензией, исполнение требований кредитора остается вне плоскости взаимоотношений всех сторон, являясь исключительной волей наследников.

Подобное усмотрение воли наследников вступает в противоречие с положениями статьи 1112 ГК РФ, определяющей состав наследства, а именно тем, что в состав наследства помимо активов входят и обязательства наследодателя. Складывается ситуация при которой наследник, принявший наследство поставлен в известность о наличии требования кредитора и даже является должником в силу принятия наследства, но не исполняет обязательство, например с целью выждать истечения срока давности по требованию.

В сложившейся ситуации об одном из основополагающих принципов гражданских правоотношений – балансе интересов сторон, говорить попросту невозможно. Так, кредитор зачастую лишен права на исполнение своего требования, а наследник не спешит исполнять обязательство в целях своей выгоды.

Возвращаясь к вопросу поставленной проблематики, во-первых, рассмотрим ограничения на получение информации в сфере отношений, регулируемых законодательством о нотариате.

Статьей 5 Основ во взаимосвязи со статьей 16 установлена обязанность нотариуса сохранять в тайне сведения, известные нотариусу в связи с осуществлением профессиональной деятельности, а также запрет на предоставление сведений о совершенных нотариальных действиях, лицам, которые не определены законом. Сразу оговоримся, закон, кредитора наследодателя как лицо, имеющее право на получение таких сведений, не наделяет таким правом.

Федеральная нотариальная палата (далее – ФНП) придерживается аналогичного мнения, указывая в своем письме от 23.05.2013 № 1164/06-09, что по мнению ФНП кредитор может быть проинформирован нотариусом о том, что его обращение о долгах наследодателя получено, в производстве нотариуса имеется наследственное дело к имуществу данного наследодателя, что надлежащий круг наследников (без указания кредитору идентификационных данных наследников) будет извещен о претензии кредитора или о том, что круг наследников к имуществу наследодателя на момент поступления нотариусу претензии кредитора неизвестен.

Дополнительно ФНП разъясняет, что кредиторы наследодателя могут воспользоваться своим правом на подачу иска к наследственному имуществу до принятия наследства наследниками, а любая информация в рамках наследственного дела может быть выдана нотариусом по запросу суда в связи с обращением кредитора в судебные инстанции.

Безусловно, в случае, когда кредитору известны данные об имуществе наследодателя, а с момента смерти должника не прошло шесть месяцев, то процессуально защита права не представляется затруднительной.

Интерес представляет ситуация, в которой кредитор существенно ограничен в предъявлении требований, поэтому представляется необходимым рассмотреть существующие законодательные ограничения.

Второе ограничение на получение кредитором информации, а именно об имуществе должника мы можем увидеть в статье 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Согласно пункту 13 которой сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости могут быть предоставлены лишь исчерпывающему кругу лиц, в который не включены кредиторы наследодателя.

Таким образом, если кредитор не обладает сведениями ни о каком объекте недвижимости, то обращение за судебной защитой, представляется невозможным, поскольку уже на стадии решения судом вопроса о принятии искового заявления, суд должен располагать сведениями о наличии имущества у наследодателя.

Аналогичным образом ситуация складывается в отношении объектов движимого имущества, права на которое могут носит учетный характер (транспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт и т.п.). Порядок раскрытия информации в данном случае определяется ведомственными актами и вытекает из положений Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно частям 2 и 3 статьи 8 гражданин имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы, организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации.

По смыслу приведенных положений Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» нормы имеют пространно-отсылочный характер и не раскрываются понятие «информация, затрагивающая права и свободы», «информация, непосредственно касающаяся прав и обязанностей этой организации» в контексте комментируемого закона.

Существо отношений, по поводу которых кредитору необходимо истребовать соответствующую информацию, ясно определяет эти понятия — информация об имуществе наследодателя необходима кредитору для защиты своего права, что по определению затрагивает его права.

Вместе с тем, правоприменительная практика показывает, что компетентные органы ведущие регистрационный учет движимого имущества не раскрывают кредиторам наследодателя информацию о собственнике.

Что говорит судебная практика

В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. №9 суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью.

Актуальность проблемы подтверждается принимаемыми судебными актами. Например, определением Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга производство по делу №2-1149/2021 прекращено с указанием на то, что если гражданское дело по такому исковому заявлению (к умершему гражданину) было возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК Российской Федерации с указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ).

При этом из текста определения суда (в общем доступе размещен на сайте суде) видно, что кредитор предъявил иск к умершему гражданину объективно располагая сведениями о его смерти наиболее вероятно с целью получить сведения из наследственного дела, открытого после смерти должника-наследодателя.

Из приведенного случая видно, что действия кредитора к защите права его не приблизили: суд лишь разъяснил право кредитора предъявить иск к наследникам умершего, но на вопрос как получить необходимые сведения «суд ответить не помог».

Решение исследуемой проблемы представляется возможным двумя разными способами: внести изменения в процессуальные нормы или предоставить кредиторам доступ к информации о наследниках (имуществе) должника, путем внесения изменений в ряд законодательных актов.

Первый способ видится более предпочтительным как с точки зрения правоприменительной практики, так и процедуры внесения изменений в законодательные акты.

Не малоизвестным приемом юридической техники является фикция, например объявление гражданина умершим. Вынесение судебного постановления лишает такого гражданина правоспособности и влечет все правовые последствия, связанные со смертью гражданина.

Поскольку прямого запрета на предъявление иска к умершему гражданину гражданское процессуальное законодательство не содержит, то возможность защиты прав кредитора в случае отсутствия информации об имуществе (наследниках) умершего должника может быть реализована за счет изменения судебного толкования.

В настоящее время, как видится, Пленум[1] дает разъяснение о необходимости прекратить производство по делу со ссылкой на абз.7 ст. 220 ГПК РФ и разъяснение права на иск к наследникам, не решающее проблемы отсутствия у кредитора сведений необходимых для предъявления такого иска.

Из буквального толкования абз.7 ст. 220 ГПК РФ следует, что суд может прекратить производство по делу только после исследования вопроса о правопреемстве, однако как видно, суды прекращают производство без исследования этого вопроса.

Таким образом, в случае внесения изменений в пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. №9, указывающего на необходимость судам установить возможность правопреемства по спорному правоотношению для чего, например истребовать информацию у нотариуса либо из реестровых источников относительно имущества должника.

Такой подход, во-первых, будет способствовать снижению нагрузки на суды, во-вторых, будет обеспечивать условия для защиты прав участников гражданского оборота и недопущению злоупотреблениями со стороны недобросовестных наследников.

Согласно мнению Г.Ф. Дормидонтова, фикция «есть известный прием мышления, состоящий в допущении существующим известного несуществующего обстоятельства или, наоборот, несуществующим существующего, в решении задачи при помощи ложного положения»[2].

Прибегая к приему юридической фикции, некоторое время мы не учитываем, что лицо, к которому предъявлен иск утратило правоспособность, и тем самым можем произвести защиту права кредитора умершего должника и реализовать одну из главных задач судопроизводства.

Вторым возможным способом, который позволит кредитору получить необходимые для предъявления иска требования является включение кредиторов в круг лиц, имеющих право на получение информации по смыслу Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, указание на правомочность таких лиц в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» и т.д.

Такой подход видится менее предпочтительным с точки зрения законодательной техники и процедуры внесения изменений в отдельные законодательные акты. Остается открытым вопрос реализации этого способа получения сведений кредиторами, поскольку не исключены отказ в предоставлении компетентными органами запрошенных сведений или иные ограничения прав кредитора.

[1] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. №9

[2] Дормидонтов Г.Ф. О классификации явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций. Казань, 1895. С. 3.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Многие люди сталкиваются со смертью близких родственников. После смерти близких людей возникает необходимость в оформлении наследственных прав на наследуемое имущество. В статье будет рассмотрен алгоритм действий в связи с возникновением правоотношений при наследовании лицами имущества по закону.

Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, например, если наследник претендует на обязательную долю, если завещание признано недействительным в судебном порядке.

Важным при наследовании, что следует помнить, является то, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью (ст.1033 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Таким образом, в состав наследства входит не только имущество, иные права, но и долги наследодателя.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии – месту пребывания) на день открытия наследства, а если оно неизвестно, – место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения основной части движимого имущества (ст.1036 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Т.е. к нотариусу стоит обращаться по последнему месту жительства наследодателя.

Для оформления прав на наследуемое имущество необходимо выполнить ряд действий:
  • подать заявление нотариусу по последнему известному месту жительства умершего. В таком заявлении указывается степень родства умершего и наследника, сведения о том, что входит в состав наследства, имеются ли другие наследники. Для принятия наследства закон устанавливает два вида заявлений: а) заявление наследника о принятии наследства либо б) его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Есть особый случай принятия наследства — фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом (ст.1070 ГК Республики Беларусь). В этом случае факт принятия наследства устанавливается судом, данная процедура необходима, если наследник не обратился в течение шести месяцев после открытия наследства к нотариусу.

После обращения с соответствующим заявлением и необходимыми документами у нотариус устанавливает, если ли необходимость в составлении и направлении запросов для установления наличия всех прав и обязанностей, входящих в состав наследства. Так, например, если наследник указывает, что в банке у умершего имеется вклад, нотариус сделает запрос для выяснения этого обстоятельства.

  • По истечении шестимесячного срока наследник опять обращается к нотариусу , который при отсутствии препятствий выдает наследнику свидетельство о праве на наследство по закону. В свидетельстве указывается, кто является наследником, что входит в состав наследственного имущество.
  • В случае, если наследником унаследовано недвижимое имущество, а также иное имущество, которе подлежит регистрации, то ему необходимо обратиться в соответствующие органы (организации).

Если наследник унаследовал недвижимое имущество, то после получения свидетельства о праве на наследство по закону наследнику необходимо обратиться в орган по государственной регистрации и земельному кадастру и зарегистрировать за собой возникновение права собственности на такое недвижимое имущество.

Если наследник унаследовал транспортное средство, то ему необходимо обратиться в отдел ГАИ соответствующего РОВД и произвести регистрацию перехода права собственности на такое транспортное средство.

Существуют случаи, когда нотариус не может выдать наследнику свидетельство о праве на наследство, т.к. к моменту смерти имущество за наследодателем не зарегистрировано. К такому можно отнести незавершенное незаконсервированное капитальное строение (незавершенный строительством жилой дом, например). В этом случае необходимо обращение в суд с соответствующим иском, после вынесения решения необходимо получение решения исполкома о разрешении строительства, консервация указанного строения, и , как следствие, получение свидетельства о государственной регистрации возникновения права собственности на незавершенное законсервированное капительное строение.

Читайте также  Можно ли принять наследство в 1/2 доле?

Наследование: правовые вопросы наследования по закону и завещанию, признание наследников недостойными

Основные гражданские нормы в сфере наследования, регулирующие собственно порядок наследования, регламентируются частью 3-ей Гражданского кодекса РФ. Что же касается наследодателя и наследников, то их взаимоотношения основываются на нормах права, нашедших отражение в статьях с 1110 по 1185 все того же ГК РФ. Но помимо этого есть еще множество вопросов и споров, часть из которых может быть разрешена нотариально, но часть требует обязательного судебного разрешения.

Вопросы наследственных правоотношений

Местом открытия наследства по ст.1115 ГК РФ считается самый последний адрес регистрации, но не проживания наследодателя. По прописке или временной регистрации. Если же адрес последнего места жительства наследодателя расходится с данными, указанными в регистрационных документах, такой адрес (согласно ст. 164 ГПК РФ) в исключительных случаях может быть установлен судом и принят потом нотариусом для заведения наследственного дела. В состав наследства наследодателя по закону входит все принадлежащее ему имущество (п 2 ст. 256 ГК РФ и ст. 36 СК РФ), а также (для наследодателей умерших будучи в браке) доля в имуществе супругов, нажитом за время брака.

И неважно — на имя кого из супругов такое имущество приобреталось и кем конкретно из них вносились, например, денежные банковские вклады. Если только брачным соглашением/контрактом не предусмотрено нечто другое (п 1 ст. 256 ГК РФ, ст. 33 и 34 СК РФ). Но у супруга, пережившего другого, имеется законное право заявить, что доли его в совместном имуществе нет. Тогда в полном объеме имущество войдет в состав наследства. И если брачное соглашение было заключено супругами лишь для возможного развода, положения такого документа при определении объема наследства учтены не будут.

Наследование по завещанию

Наследование за наследодателем по завещанию последнего регламентируется статьями с 1118 по 1140 Гражданского Кодекса РФ. Но различные споры в суде по поводу самых разных завещаний встречаются нередко. Ведь завещание при наличии законных оснований может признаваться:

  • ничтожным;
  • оспоримым (недействительным по судебному решению).

Ничтожное завещание

Завещание признается ничтожным, когда:

    составлено лицом, лишенным дееспособности;
  • совершено с участием представителя;
  • составлено более, чем одним гражданином;
  • оформленно не письменно, а лишь на словах;
  • не исполнена его законная форма оставления и/или заверения;
  • наличествуют иные, предусмотренные законом обстоятельства.

При признанной ничтожности завещания нотариус отказывает наследникам в выдаче соответствующего свидетельства (о праве на наследство). Важно: нотариальный отказ может обжаловаться наследниками в суде (гл. 37 ГПК РФ).

Оспоримое завещание

Завещание признается недействительным в суде, если лицом (заинтересованным), чьи законные права и интересы были нарушены условиями завещания, подается соответствующий иск. Но подать такой иск невозможно до наследственного открытия. Судом наверняка будет признано недействительным завещание, по которому:

  • свидетелем составления и подписания, а также его удостоверения привлекалось лицо, не подходящее под обязательные требования п.2 ст.1124 ГК РФ;
  • в момент его составления/подписания/удостоверения присутствовало лицо, в чью пользу завещание или же завещательный отказ составлялись, а равно и заинтересованные в этом лица;
  • установлены нарушения оформления;
  • установлены (судом) недостатки завещания, искажающие волеизъявление наследодателя.

Наследование по закону

Наследование по закону

Наследование происходит «по закону», когда отсутствует завещание или же оно ничтожно/ недействительно по решению суда. Призвание к наследованию «по закону» происходит по очереди. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (они могут отсутствовать в принципе; могут отказаться от наследства; могут не принять его в установленные сроки; могут утратить право на наследование или же быть отстраненными как недостойные наследники).

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, кроме наследников, наследующих по праву представления. Алгоритм права представления может применяться, если наследник, имевший право на наследование по закону, сам скончался до того, как было открыто наследство (ст. 1146 Гражданского кодекса РФ). Так, наследниками первой очереди являются дети, супруг/супруга и родители наследодателя, а также его внуки по праву представления.

При наследовании «по закону» споры часто возникают по поводу смены статуса наследника по отношению к наследодателю. Например, при расторгнутом браке между супругами или признании недействительным брака. Бывший супруг однозначно лишается права наследовать, если судебное решение, расторгающее брак, вступило в силу до наследственного открытия. Супруг же, чей брак признан недействительным, исключается из числа первоочередных наследников, даже если судебное решение стало абсолютно законным уже после открытия наследства.

Наследование иждивенцами

Наследование иждивенцами за наследодателем, а равно право обязательной наследственной доли регламентируется ст. 1148, а также 1149 российского ГК. Иждивенцем признается лицо, год и более до кончины наследодателя бывшее на его полном содержании или регулярную получавшее материальную помощь, являвшуюся источником средств к существованию. И не важно — была ли у иждивенца дополнительно пенсия, стипендия или какое-то пособие. А иждивенцы нетрудоспособные — это список лиц, включенный в п 2 ст. 1142 ГК РФ. Они всегда наследуют по праву представления (п 1 ст. 6 и п 1 ст. 1148 ГК РФ) и к наследованию в составе какой-то очереди не призываются.

Недостойные наследники

Гражданина можно:

  1. Признать недостойным наследником.
  2. Отстранить от наследства по требованию заинтересованного лица.

Основанием являются умышленные противоправные действия, обозначенные в ст.1117 ГК РФ.Такие действия влекут потерю прав наследования, независимо от их целей, побуждающих мотивов и последствий. Причем, отдельного судебного решения по этому вопросу не нужно. Решение о признании недостойным и отстранении наследника от наследства принимает нотариус, ведущий наследственное дело. А ему достаточно приговора (или судебного решения), вынесенного по противоправному деянию/деяниям.

Например, дочери гражданки Н стало известно, что ее брат заставил мать угрозами переписать завещание в свою пользу. Результатом его действий явился инфаркт гражданки Н, приведший к смерти. Дочь подала в суд заявление о признании нового завещания своей матери недействительным. А суд решил, что намеренные действия сына гражданки Н против матери были умышленными и явились противоправными. Вступившее в законную силу решение сестра предоставила нотариусу. А он признал ее брата недостойным наследником. Таким образом, женщине не пришлось подавать отдельный судебный иск, вполне хватило вынесенного судом по делу решения о признании деяний противоправными.

От наследства можно отстранить и наследников, которые уклоняются от законных обязанностей по содержанию наследодателя (ч.2 ст.1117 ГК РФ). Но только в судебном порядке. И соответствующее исковое заявление должно подать заинтересованное лицо. Однако тут следует иметь ввиду, что «законными обязанностями» по содержанию в этом случае будут считаться только алименты, взысканные судом. И такого судебного решения не нужно только тогда, когда речь идет о содержании несовершеннолетних детей их родителями. Иск по отстранению уклоняющихся от содержания наследодателя наследников может подать заинтересованная сторона, желающая:

  • призвания к наследованию;
  • увеличения причитающейся в наследстве доли;
  • перехода наследства.

Такой иск также может подать отказополучатель. Итак, недостойные наследники не могут наследовать ни по завещанию, ни по закону, если совершили противоправные и умышленные деяния против:

  • наследодателя;
  • завещательного волеизъявления наследодателя;
  • иных наследников конкретного наследодателя.

А также те, кто способствовал призванию недостойных наследников к наследованию (и себя самого тоже). Или пытался искусственно увеличить чью-то долю в наследстве (и свою тоже).

Приобретение наследства

Принятие любого наследства должно состояться в сроки, оговоренные в ст. 1154 ГК РФ. Течение таких сроков регламентирует ст. 191 ГК РФ. И их начало может быть:

  1. Днем, следующим сразу за днем открытия наследства.
  2. Спустя 24 часа после даты вступления в законную силу судебного решения, признающего гражданина умершим (п 1 ст. 1154 ГК РФ).
  3. Со следующего дня за датой смерти, если:
    • такая дата установлена судебным решением, тогда дня, идущего за ней;
    • день смерти не определен, то со дня, следующего за датой вступления соответствующего судебного решения в законную силу.
  4. С даты, следующей за днем отказа/отстранения наследника от наследства.
  5. На следующий день после даты окончания сроков принятия наследства.

Обратите внимание: срок принятия наследства истекает, согласно п. 3 ст. 192 Гражданского кодекса РФ, в последний месяц срока, установленного ст. 1154 ГК РФ (6 месяцев или 3 месяца в случае принятия наследства третьими лицами после отказа принятия его наследниками в установленные сроки).

Отказ от наследства

Отказ от наследства До завершения срока принятия наследства действующее законодательство позволяет наследнику заявить об отказе от наследства и сделать это в пользу:

  • другого наследника;
  • двух и более наследников сразу, поделив отказную долю как хочется или же ничего не деля (тогда будет поровну между всеми названными);
  • обезличено.

Призванный к наследованию по любому из возможных оснований имеет законное право отказаться от наследства, в свою очередь образовавшегося в результате отказа иного наследника от наследства в пользу этого призванного. Принявший же наследство по закону, уже не вправе на законных основаниях оформить отказа от наследства, переходящего к нему в результате безусловного отказа иного наследника.

Когда наследник отказывается от наследства, направляемого ему отказом другого наследника, отказная доля отходит поровну всем призванным к наследованию. Наследники обязательной доли, как гласит п 2 ст. 1149 ГК РФ, не обладают правами отказываться от наследования незавещанной части наследуемого.

Легко составить, сложно оспорить. 10 вопросов о завещании и наследовании

Нужно ли платить налоги, если вы получили наследство, как правильно составить завещание и сколько это стоит, кто такие недостойные наследники, на эти и другие вопросы ответил руководитель юридического центра «Правовая позиция» Максим Молодкин.

1. Как правильно составлять завещание?

Процедура составления завещания весьма проста. Необходимо взять свой внутренний российский паспорт, обратиться в любую нотариальную контору и сообщить нотариусу имущество, которое передаётся в наследство, и ФИО наследников. Желательно, но не обязательно иметь при себе копии документов на квартиру или иное имущество, которое подлежит включению в завещание. Также важно предоставить нотариусу корректное написание фамилий, имён и отчеств наследников, с тем чтобы у них не возникло впоследствии проблем при оформлении прав на наследство и не пришлось обращаться в суд. Нотариус сам сформирует документ, его необходимо внимательно проверить и подписать. Подпись удостоверит нотариус, один экземпляр выдаст на руки, второй оставит у себя в архиве.

2. Нужно ли оплачивать налоги при получении наследства?

С 2006 года при вступлении в наследство граждане не платят налог на доходы физических лиц, причём вне зависимости от наличия или отсутствия родственной связи между наследодателем и наследниками по закону или по завещанию.

3. Что выгоднее и надёжней — составить дарственную или завещание?

Завещание — это форма распоряжения имуществом только после смерти гражданина. При жизни его можно многократно менять, дополнять, уточнять, однако обязательно в нотариальной форме. Наследниками могут быть указаны любые граждане, независимо от родства. «Дарственная» — договор дарения в юридической терминологии. При его заключении гражданин утрачивает право собственности на имущество при жизни без каких бы то ни было встречных представлений. У одаряемого гражданина не возникает никакой обязанности перед дарителем, кроме моральной, безусловно. Но также при дарении подлежит оплате 13% налог НДФЛ от стоимости имущества, если даритель и одаряемый не являются близкими родственниками (родители, дети, супруги, братья, сёстры, внуки, бабушки и дедушки). Не стоит забывать и о ренте (пожизненном содержании с иждивением). При подписании договора ренты собственность, к примеру, на квартиру переходит к выбранному лицу, которое обязано осуществлять уход и содержание прежнего владельца в счёт полученной квартиры. Если обязанное лицо уклоняется от помощи, договор расторгается и квартира возвращается прежнему владельцу. Завещание отличается и от ренты, и от дарения тем, что наследодатель до конца своей жизни является собственником своего имущества. Если завещатель желает отстранить кого-то от наследования после себя, нотариус сделает соответствующую отметку в завещании.

4. Что такое закрытое завещание?

Многие не знают о том, что завещание может быть совершено в закрытой форме, то есть составлено таким образом, чтобы никому, даже нотариусу, не было известно о его содержании. Форма составления такого завещания обязательно должна быть точно соблюдена. Нотариус подскажет, как именно его совершить.

5. Как оспорить завещание?

Как и любая сделка, завещание может быть оспорено в судебном порядке, если граждане, не получившие имущество в наследство, убеждены, что документ был составлен против воли умершего или с существенными нарушениями. Например, нередки случаи, когда завещание признаётся судом недействительным при установлении факта наличия у наследодателя в момент составления завещания болезненного психиатрического расстройства, повлёкшего неспособность руководить своими действиями и понимать их значение.

6. Сколько стоит составить завещание?

Само завещание облагается небольшой пошлиной при его составлении в нотариальной конторе — не более 1000 рублей.

7. Кто точно может претендовать на наследство, вне зависимости от того, прописаны ли они в завещании или нет?

При составлении завещания нужно помнить о том, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

8. Как принять наследство, если вы не успели это сделать в течение 6 месяцев?

Для принятия наследства необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, документами о родстве, документами на имущество умершего, с завещанием, если оно имеется. Если вдруг этот срок пропущен, суд может его восстановить, признав причину пропуска уважительной.

Выяснить, составлял ли умерший завещание, поможет нотариус: в настоящий момент нотариальные палаты субъектов Российской Федерации ведут реестр выданных завещаний, к которым нотариусы могут получить доступ при предъявлении свидетельства о смерти.

9. Как отказаться от наследства?

В России наследование является универсальным, что подразумевает переход по наследству не только прав на имущество, но и обязанностей (долгов) умершего. В том случае, если умерший имел при жизни долги, соразмерные или превышающие стоимость наследственного имущества, наследник вправе отказаться от принятия наследства. Также это часто делается для того, чтобы уступить свои права иным наследникам. Для отказа от наследства необходимо прийти в любую нотариальную контору и удостоверить свой отказ.

10. Кто такие недостойные наследники?

Законом установлено понятие недостойных наследников: граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию. Способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Естественно, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Недостойные наследники не наследуют ни по закону, ни по завещанию. Также не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню смерти детей. Такие граждане также считаются недостойными наследниками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector